Правомерно ли принятие наследства по факту, если было три завещания?

Как получить наследство по завещанию и без него?

Правомерно ли принятие наследства по факту, если было три завещания?

Получить наследство могут не только близкие родственники умершего, но и совершенно посторонние люди. Это напрямую зависит от того, было ли составлено завещание. В нем составитель может указать любого наследника: одного или нескольких. Без такого документа имущество перейдет только к родственникам.

Как получить наследство, если нет завещания?

Итак, если после смерти наследодетеля завещания нет, то наследниками автоматически становятся его родственники. Однако существует ряд правил, без соблюдения которых получить наследство не получится. Именно поэтому наследникам необходимо:

  • уложиться с оформлением наследства во временной период до 6 месяцев, считая с того дня, когда умер наследодатель;
  • оформить наследство документально, либо принять по факту;
  • зарегистрировать права собственности, если требуется;
  • доказать родство с умершим.

Причем, обязательными документами, которые запросит нотариус в процессе оформления наследства, будут документы о родственных связях с умершим. Это необходимо потому, что завещания нет, следовательно, наследование осуществляется по принципу родства.

Как оформить документы на принятие наследства?

Весь порядок принятия наследства без завещания укладывается в краткое описание последовательных шагов, которые должен проделать каждый наследник:

  • 1.Обратиться к тому нотариусу, который работает по последнему месту жительства наследодателя.
  • 2.Составить заявление, которое отражает намерение наследника вступить в свои права.
  • 3.Подготовить полный пакет бумаг, которые затребует нотариус, в том числе и подтверждающих родство.
  • 4.Оплатить государственную пошлину и иные платежи, если они возникли в процессе оформления.
  • 5.Получить свидетельство о праве на наследство.

Если в состав наследства вошла недвижимость и некоторые иные виды имущества, не стоит забывать о государственной регистрации прав.

Итак, в результате прохождения всех ступеней, наследник получит и имущество, и документы, подтверждающие права на него.

Как принять наследство без оформления?

Альтернативным вариантом считается принятие наследства без документального оформления, обращения к нотариусу. Такой способ называется фактическим принятием наследства. Он применяется часто именно при наследовании без завещания. Особенно если наследники проживали совместно с наследодателем и после его смерти просто продолжили пользоваться и распоряжаться имуществом.

Чтобы принять наследство по факту, родственникам умершего достаточно:

    • пользоваться, распоряжаться имуществом, оставшимся после смерти наследодателя;
    • оплачивать расходы, возникающие в процессе владения;
    • выплатить долги, которые не успел погасить при жизни наследодатель;
    • улучшать, ремонтировать имущество.

Если родственники не смогут самостоятельно и мирно определить порядок наследования, а также поделить имущество, то решить конфликт нужно только в суде.

В итоге, принять наследство можно и без завещания. Однако сделать это может только родственник наследодателя.

Получение наследства по завещанию в России

Завещание – единственный способ реализовать право на предопределение судьбы своего имущества. Составленное при жизни, оно вступает в игру после смерти составителя и гарантирует исполнение его воли.

Получить что-либо из имущества составителя завещания (завещателя) представляется возможным только тем, кого он включил в текст. Кого именно можно вписывать в завещание:

      • родственников любого порядка;
      • иных любых лиц.

В России действует такой принцип, как правило свободы завещания. Включать в текст этого документа составитель может всех, кого пожелает.

Итак, если выяснилось, что наследник включен в завещание, чтобы получить наследство, нужно:

      • 1.Явиться к нотариусу и сообщить ему о своем намерении. Далее необходимо написать заявление о принятии наследства. Этот документ запускает процесс оформления прав.
      • 2.Собрать бумаги, подтверждающие правомерность принятия наследства. В их массе обязательно должно быть то самое завещание.
      • 3.Оплатить расходы и получить свидетельство.

Свидетельство о праве на наследование выдается не ранее, чем через 6 месяцев после смерти составителя завещания.

При получении наследства не родственником умершего оптимальным вариантом будет именно оформление документов на него. Фактическое принятие возможно и правомерно. Тем не менее, без наличия соответствующих документов ни продать, ни подарить, ни обменять имущество (особенно если это недвижимость) не получится.

Особенности наследования по завещанию

Часто в процессе наследования именно по завещанию наследник не знает о возникшем праве. Это чревато пропуском срока наследования. Однако закон России дал возможность восстановить срок при наличии на то существенных причин. Незнание о праве наследования относится к таковым.

Другой особенностью наследования по завещанию выступает возможность признания наследника недостойным. Если это случиться, то он уже не сможет наследовать в рамках данного дела. Признание наследника недостойным осуществляется только судом.

Третья особенность – обязательная доля в составе наследства. Ее получат лица, не достигшие 18 лет, а также признанные нетрудоспособными и проживающие в последнее время совместно с завещателем. Такая доля перейдет им независимо от других наследников и включения их в текст завещания.

Таким образом, получение наследства независимо от способа его перехода, осуществляется примерно по одному и тому же принципу. Правила для всех наследников приблизительно одинаковы.

Однако при оформлении наследства без завещания требует подтверждения наличия родства с наследодателем, а при наличии завещания – самого этого документа.

Все споры между наследниками и иными лицами и в том, и в другом случае решаются в суде.

Источник: http://pravonanasledstvo.ru/predmet/kak-poluchit-nasledstvo-po-zaveshhaniyu-i-bez-nego.html

Срок принятия наследства

Правомерно ли принятие наследства по факту, если было три завещания?

1. Какой срок установлен для принятия наследства?

Человек рождается и умирает с пустыми руками. Но накопленное им за свою жизнь имущество еще не закончило свое существование. После того, как собственник имущества умер, он превращается в наследодателя.

Смерть наследодателя может быть удостоверена двумя способами: выдачей соответствующего свидетельства или судебным решением (в случае, когда наследодатель является без вести пропавшим например).

Подтверждение смерти наследодателя это точка отсчета для распределения оставленного им наследства.

Начало срока принятия наследства приходится на:

  • следующий день, после смерти наследодателя, либо
  • следующий день после того, как решение суда о признании наследодателя умершим, вступило в законную силу

С вышеуказанной даты начинается течение срока принятия наследства. Еще принято говорить о том, что произошло «открытие наследства».

В течение шести месяцев после того, как наследство открылось, наследники, желающие заявить о своих правах, должны подать заявление о вступлении в наследство.

По общему правилу, срок принятия наследства равен шести месяцам.

2. Что делать, если срок для принятия наследства пропущен?

Если со дня смерти наследодателя прошло более шести месяцев, а наследник не заявил о своих правах на наследство, то считается, что срок принятия наследства им пропущен.

В отношении такого человека принято употреблять выражение «опоздавший наследник«.
Опоздавший наследник может подготовить заявление, о восстановлении ему срока для принятия наследства.

Однако, гарантий удовлетворения такого заявления нет.

Пропущенный срок принятия наследства может быть восстановлен по письменному заявлению опоздавшего наследника.

3. Как восстановить срок принятия наследства?

Опоздавший наследник должен рассказать в своем заявлении о причинах, по которым он не смог своевременно обратиться за принятием наследства. Чем более убедительными и вескими окажутся эти причины, тем больше шансов, что срок для принятия наследства будет восстановлен.

Закон предоставляет опоздавшему наследнику только шесть месяцев для того, чтобы обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства. Если с момента, когда был пропущен срок на принятие наследства, прошло более полугода, шансы на его восстановление становятся минимальными.

Верховный Суд РФ, в Пленуме от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», четко дал понять, что этот срок восстановлению не подлежит. Поэтому:

Заявление о восстановлении срока на принятие наследства может быть удовлетворено только в случае, если:

  • с момента, когда для опоздавшего наследника истек срок на принятие наследства, прошло не более шести месяцев
  • есть уважительные причины, по которым был пропущен срок для принятия наследства

Заявление о восстановлении срока на принятие наследства может быть рассмотрено нотариусом, либо в суде.

4. Восстановление срока принятия наследства нотариусом.

Наследники, которые уже приняли наследство, могут добровольно выразить свое согласие на получение опоздавшим наследником своей доли наследственного имущества.Для этого, от каждого из вступивших в наследство граждан, потребуется письменное подтверждение его согласия.

Такое письменное подтверждение должно быть удостоверено нотариусом, или лицами, имеющими право удостоверять подпись в порядке, предусмотренном законодательством (должностные лица органов местного самоуправления, консульских учреждений, командиры, главврачи, начальники мест лишения свободы, органы соцзащиты, начальники полярных зимовок, капитаны дальнего плавания и т.д.).

Согласие наследников, принявших наследство, на восстановление прав опоздавшего наследника, должно быть единодушным.

Потому, что влечет за собой отмену всех ранее полученных свидетельств о регистрации права собственности, аннулирование свидетельств о праве на наследство, то есть перераспределение всей наследственной массы с учетом прав нового наследника.

Фактически это передел наследственного имущества по-новому. И понятно, почему он так редко встречается на практике.

Гораздо чаще применяется следующий способ восстановления пропущенного срока на принятие наследства.

5. Восстановление срока на принятие наследства в суде.

Когда опоздавшему наследнику становится понятно, что договорится с другими, уже принявшими наследство, невозможно, он сохраняет возможность восстановить свой срок для принятия наследства через суд.
Заявление, которое опоздавший наследник подает в суд, должно содержать следующие элементы:

  • просьбу о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства
  • просьбу о признании опоздавшего наследника принявшим наследство
  • подробное описание обстоятельств, которые подтверждают, что опоздавший наследник не знал и не должен был знать о смерти наследодателя и открывшимся в связи с этим наследством
  • подробное описание уважительных причин, по которым опоздавший наследник опоздал подать заявление о принятии наследства в шестимесячный срок

Если суд признает, что приведенные в заявлении причины пропуска срока действительно являются уважительными, то своим решением суд признает срок принятия наследства восстановленным, а опоздавшего наследника — принявшим наследственное имущество.

Удовлетворяя заявление опоздавшего наследника, суд по-новому определяет доли всех наследников в наследственном имуществе.

В какой суд нужно обращаться с таким заявлением и кого указывать в качестве ответчика, читайте дальше.

6. В какой суд обращаться с заявлением о восстановлении срока на принятие наследства?

Заявление о восстановлении срока на принятие наследства рассматривается по правилам искового производства. Это значит, что дело должно рассматриваться в суде по месту нахождения ответчика.

Исключением из данного правила являются случаи, когда заявление о восстановлении срока подано в отношении таких объектов наследства, как:

  • земельные участки
  • участки недр
  • обособленные водные объекты
  • леса, многолетние насаждения
  • здания, строения сооружения

В таком случае принято говорить, что соблюдается правило исключительной подсудности.

Если спор о наследстве касается объекта недвижимости, то дело рассматривается в суде, по месту расположения данного объекта.

Заявление о восстановлении срока для принятия наследства может быть рассмотрено только федеральным судьей. До 2008 года этот вопрос мог решить и мировой судья, но Федеральным законом от 22 июля 2008г. №147-ФЗ такие дела были выведены из подсудности мировых судей. (п.5 ч.1 ст.23 ГПК РФ)

7. Кто будет ответчиком по иску о восстановлении срока принятия наследства?

Как мы уже говорили выше, заявление о восстановлении пропущенного срока принятия наследства рассматривается в порядке искового производства.
А это значит, что нужно указать ответчика, к которому опоздавший наследник предъявляет свои требования.

Ответчиком по данному спору могут выступать две категории лиц:

  1. В случае, когда имеются другие, вступившие в наследство граждане, их необходимо указывать в качестве ответчиков
  2. В случае, когда иных наследников не имеется, и имущество наследодателя отошло в пользу государства, ответчиком указывается территориальный финансовый орган местного самоуправления.

Совмещение этих двух категорий ответчиков крайне маловероятно. Опоздавшему наследнику нужно только выяснить, кто унаследовал имущество наследодателя и указать его в качестве ответчика.

Ответчик по заявлению о восстановлению срока принятия наследства это тот, кто наследство принял. Принявшим наследство может быть как гражданин, так и государство.

8. Перечень уважительных причин для восстановления срока принятия наследства.

Законодатель четко дает понять, что пропущенный срок на принятие наследства может быть восстановлен только в случае, если причина опоздания была уважительной. Но не дает тут же исчерпывающего перечня таких причин.

С одной стороны это создает определенные сложности — опоздавшему наследнику сложно проверить, является ли причина его опоздания уважительной.

С другой стороны это положительный момент, поскольку список является открытым и туда могут быть включены самые разнообразные жизненные обстоятельства.

Я собрал для вас перечень тех причин опоздания принятия наследства, которые признаются судами в качестве уважительных. Вот он:

  • болезнь наследника
  • нахождение наследника в командировке
  • военная служба
  • нахождение в местах лишения свободы
  • умышленное сокрытие от наследника смерти наследодателя
  • беспомощное состояние наследника
  • неграмотность (здесь имеется в виду простое умение писать и читать)
  • несовершеннолетие, недееспособность или ограниченная дееспособность наследника
  • ненадлежащее исполнение законным представителем наследника своих обязанностей
  • другие причины, создававшие объективные препятствия для своевременной подачи заявления о вступлении в наследство

Перечисленные причины остаются уважительными, если они действовали в течение всего срока, отпущенного для вступления в наследство.

Не являются уважительными причинами:

  • кратковременное расстройство здоровья
  • незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства
  • отсутствие сведений о составе наследственного имущества (здесь могут быть допущены исключения)

И все таки, здесь перечислены общие принципы. Но каждый случай требует индивидуального подхода и рассмотрения.

Признать причину пропуска срока принятия наследства уважительной или нет — решает суд в каждом конкретном случае, с учетом особенностей дела и личности заявителя.

9. Чем подтвердить свои доводы в суде.

Заявляя свои требования о восстановлении пропущенного срока на принятие наследства, обосновывая уважительность причины для опоздания, не ограничивайтесь только своими собственными словами.

Помните, что в идеале, на каждый ваш довод должно быть его документальное подтверждение.

Вы были больны? Значит нужно взять выписку из истории болезни.

Вы находились в длительной командировке? Предоставьте командировочное удостоверение и приказ от руководства.

Находились за границей? Тогда вам потребуется билет и документы, подтверждающие проживание.

Для освобожденных из мест лишения свободы подойдет копия приговора и справка об освобождении.

В любом случае, не ограничивайте себя в полете фантазии. То, что может вам показаться незначительным, на самом деле сыграет в суде решающую роль. Лучше принести больше бумаг, которые суду не понадобятся, чем забыть про какую-то важную справку.

Но как быть в том случае, если документы отсутствуют?

На этот случай законом предусмотрена возможность привлечения свидетелей, который могут дать объяснения по интересующему вас вопросу.И не нужно думать, что никто не согласится идти в суд.

В конце концов, если вы будете настойчивы, и сумеете убедить судью, что конкретный свидетель обладает важной информацией, судья может признать его явку обязательной.

Многие профессиональные юристы грешат тем, что не желают связываться с допросом свидетеля, как источника доказательств в судебном процессе. Тем самым, они теряют ценный источник информации. Не повторяйте таких ошибок.

Ваши доказательства в суде это бумаги и свидетели. Важны оба источника.

10. Какую госпошлину оплачивать за заявление о восстановлении срока принятия наследства?

Для любителей первоисточников, рекомендую искать ответ на этот вопрос в письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 11 июня 2010г. № 03-05-06-03/79.Для всех остальных рассказываю своими словами.

Если вы впервые подаете заявление о восстановлении срока принятия наследства и признании принявшим наследственное имущество, то вам нужно оплачивать госпошлину как при подаче искового заявления имущественного характера (п.п.1 п.1. ст.333.

19 Налогового Кодекса РФ).

То есть:

  • до 20 000 рублей — 4% цены иска, но не менее 400 рублей
  • от 20 001 рубля до 100 000 рублей — 800 рублей + 3% от суммы, превышающей 20 000 руб.
  • от 100 001 рубля до 200 000 рублей — 3 200 рублей + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб.
  • от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей — 5 200 рублей + 1% от суммы, превышающей 200 000 рублей.
  • свыше 1 000 000 рублей — 13 200 рублей +0,5% от суммы превышающей 1 000 000 руб., но не более 60 000 рублей.

Таким образом, ваши расходы составят от 400 до 60 000 рублей.

Если же спор в отношении наследственного имущества, на которое вы претендуете, судом уже ранее был рассмотрен, то государственная пошлина оплачивается как при подаче исковых заявлений имущественного характера, не подлежащих оценке (п.п.3 п.1. ст.333.19 Налогового Кодекса РФ)
и составляет для физических лиц всего 200 рублей.

Конечно, при оплате любой госпошлины не стоит забывать о возможностях ее отсрочки, рассрочки или возложении судебных расходов на оппонента. Но эта тема для другой подробной статьи.

11. Суд выигран, что делать дальше?

Если ваше заявление о восстановлении срока принятия наследства было удовлетворено, значит суд, в тексте решения также признал вас принявшим наследство.

А если наследников было несколько, то суд обязан был подробно описать распределение долей в наследственном имуществе, для каждого из наследников.

Все ранее выданные свидетельства о праве на наследство утратили законную силу.

После того, как решение суда вступит в законную силу, наследники являются полноправными правообладателями наследственного имущества.

Повторного обращения к нотариусу не потребуется.

Если в составе наследства есть недвижимое имущество, то на основании решения суда вы можете зарегистрировать свое право собственности на него в Росреестре.

В отношении транспорта решение суда является основанием для регистрации соответствующими инспекциями.

То же касается банковских вкладов и любого иного имущества.

В том случае, если вы сомневаетесь в собственных возможностях исполнения решения суда, вам следует получить в суде исполнительный лист и передать его в службу судебных приставов. Исполнение судебных решений это их прямая обязанность. А за умышленное неисполнение судебных решений виновные лица могут понести уголовную ответственность.

Если статья была вам полезна, поделитесь ей в социальных сетях

Источник: http://profsovet.com/srok-prinyatiya-nasledstva/

Популярные юридические заблуждения граждан. Разрушение мифов – 3 (Наследственное право)

Правомерно ли принятие наследства по факту, если было три завещания?
Хотел вместить еще уголовное и трудовое, но и так получился очень большой пост.

Я еще раз напоминаю, что публикую популярные в народе юридические мифы и заблуждения.

Если лично Вы знаете что-то из того, что я описываю, то честь Вам и слава, но из 14-летнего опыта моей работы, у меня возникает стойкое убеждение, что абсолютное большинство людей живет в параллельном юридическом мире, где многое из того, что я пишу – реальные догмы.

Я не претендую на то, чтобы раскрыть все заблуждения, к сожалению, это невозможно, но хотя бы самые яркие и самые опасные.

В этот раз я решил пруфы писать в самом тексте соответствующего заблуждения. Если от юридического языка у Вас начинает болеть голова, смело пропускайте курсив, он для тех, кто хочет покопать глубже.

Наследственные мифы

1. Наследство не получить, если в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя не прийти к нотариусу – Не совсем правда – 1.

существует фактическое принятие наследства (проживание в квартире, которая наследуется) (1153 ГК РФ) 2.

Лицо может восстановить срок принятия наследства, если в течение 6 месяцев, как узнало о смерти наследодателя, обратится в суд, при этом придется доказать, что лицо не знало и не должно было знать о смерти. (1155 ГК РФ)

Но все же обычно на это лучше не надеяться и подавать заявление о вступлени в наследство вовремя. Об этом читайте следующий миф.

Пруф: ГК РФ Статья 1153. Способы принятия наследства 1.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса.

2.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока

1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

2. В наследство надо вступать только по истечении 6 месяцев с момента смерти наследодателя, а до 6 месяцев к нотариусу ни ногой! –Неправда – очень глупое и одно из самых опасных заблуждений – может оставить Вас без наследства, так как срок принятия Вам не восстановят, если Вы знали о смерти наследодателя более, чем за 6 месяцев до обращения к нотариусу. (см. пруфы из 1 пункта)

3. Наследуется все имущество, оставшееся после смерти одного из супругов и записанное на него – Неправда – В принципе, я уже разбирал тему с наследованием и обязательной долей тут: http://pikabu.ru/story/_3764322.

Но, тем не менее: на совместно приобретенное в браке имущество распространяется право супруга на долю. Так, если в браке куплена квартира, и имеются 2 детей, то после смерти любого из супругов (при отсутствии у него родителей и других наследников первой очереди) супругу достанется 4/6 а детям по 1/6 доли.

Если же квартира принадлежала супругу до брака, то делиться она будет поровну между всеми наследниками.

Кстати, рекомендую почитать статью в пруфе всем без исключения, особенно мужской части аудитории, так как 95% мужчин в делах о разделе имущества говорят «я же один работал на 3 работах, а она с ребенком только сидела, неужели нельзя не поровну поделить имущество?»

Пруф: Семейный кодекс: Статья 34. Совместная собственность супругов 1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

4. Завещание пишется только перед смертью – Неправда – как раз по завещаниям, написанным перед смертью, самый большой процент их оспаривания в суде, так как легче доказать, что лицо перед смертью не отдавало отчет своим действиям.

Лучше всего, сразу после составления завещания, прийти в Психиатрический диспансер и попросить там форму психиатрического освидетельствования (по месту требования), тогда Вас осмотрит комиссия и даст заключение о Вашей адекватности.

В настоящее время такая справка стоит около 300-1000 рублей, а сколько она может сберечь нервов, времени и денег наследникам – трудно даже посчитать.

Пруф ГК 1118 Ч.2 Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. ГК статья 177 – статья, по которой оспариваются завещания. Статья 177. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими 1.

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 2.

Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.

Сделка, совершенная гражданином, впоследствии ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, может быть признана судом недействительной по иску его попечителя, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала или должна была знать об этом.

(абзац введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

5. Наследство делится между всеми имеющимися родственниками до последнего колена – Неправда – продолжение в комментах

Источник: https://pikabu.ru/story/populyarnyie_yuridicheskie_zabluzhdeniya_grazhdan_razrushenie_mifov__3_nasledstvennoe_pravo_3770267

Верховный суд разъяснил, как принимать наследство без нотариуса

Правомерно ли принятие наследства по факту, если было три завещания?

Если наследник сам вселился в обещанную ему квартиру или там жил, то считается, что жилье в наследство он фактически принял и у него появилось право собственности – такое разъяснение дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги одной судебной тяжбы об оставленной в наследство трехкомнатной квартире.

ЗАГСы начнут фиксировать момент смерти человека

Наследственные споры считаются одними из самых сложных и дорогих.

А если к этому прибавить еще и то, что часть таких тяжб длится в судах годами, то станет понятно, почему разъяснения по наследственному праву всегда привлекают повышенное внимание.

По негласной статистике, в судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если завещания нет, то споры вызывает каждое третье оставленное наследство.

Вот и в нашем случае после смерти гражданина, не оставившего завещания, наследством оказалась хорошая трехкомнатная квартира. На нее оказалось три претендента. Выражаясь юридически, наследниками первой очереди, которые имели право на жилье, стали трое – взрослая дочь от предыдущего брака, несовершеннолетний сын от нового брака и отец умершего.

Взрослая дочь оперативно обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При этом она объяснила, что кроме нее других наследников попросту нет.

Отец умершего за наследством не обращался вообще, как и несовершеннолетний сын наследодателя.

В итоге дочь получила от нотариуса свидетельство о праве собственности на всю квартиру и зарегистрировала в Росреестре свое право собственности на это жилье.

Спустя время в районный суд пришла мать мальчика и как его законный представитель, пока он еще несовершеннолетний, попросила признать ребенка принявшим наследство, признать его право собственности и признать недействительным выданное лишь на дочь умершего свидетельство о собственности. Районный суд с этими требованиями согласился.

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается его собственником

Суд первой инстанции сказал, что на день открытия наследства мальчик в силу своего возраста не мог понимать важность установленных законом требований – своевременно принять наследство. А то, что его мать вовремя не спохватилась, не должно сказываться на интересах ребенка как наследника. Суд не учел доводы взрослой дочери, что мальчик пропустил срок исковой давности.

ВС РФ разъяснил, что надо учитывать, разбирая споры о наследстве

По мнению суда, нарушенное право ребенка нельзя связывать с лишением его спорного имущества.Недовольная наследница пошла в городской суд и там нашла полное понимание.

Апелляция отменила прежнее решение и приняла новое – матери юного наследника отказать во всех просьбах. По мнению горсуда, истцом не представлено доказательств, что он фактически принял наследство отца после его смерти.

Плюс пропуск сроков исковой давности. А это (199 статья Гражданского кодекса) считается основанием для отказа в иске.

Верховный суд по жалобе матери ребенка дело перечитал и сказал, что апелляция была не права и “существенно нарушила нормы материального права”.

Вот аргументы Верховного суда.

Для приобретения наследства, гласит Гражданский кодекс, его надо принять. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства. По этому поводу есть разъяснения пленума Верховного суда (N9 от 29 мая 2012 года).

Этот пленум рассматривал судебную практику дел о наследовании.

Там сказано следующее: наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа принятия, считается собственником этого имущества со дня открытия наследства вне зависимости от факта госрегистрации прав на имущество и ее момента.

В судах опротестовывается каждое пятое завещание. А если его нет, то споры вызывает каждое третье наследство. depositphotos.com

Это означает, что закон связывает момент возникновения у наследника права собственности на оставленное имущество с моментом открытия наследства.

Гражданский кодекс говорит, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение им или когда он подал нотариусу заявление о принятии наследства.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства.

Опекунам разрешат становиться наследниками

Если не доказано иное, признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, показывающие, что он вступил в управление наследственным имуществом.

В материалах пленума Верховного суда, который рассматривал практику по делам о наследстве, перечислены действия, которые говорят, что наследник имущество принял – это поддержание имущества в надлежащем состоянии, отношение к этому имуществу как к своему собственному или проживание в нем на момент открытия наследства. Важно: быть прописанным в доставшейся ему недвижимости наследнику не обязательно.

Факт проживания вместе с наследодателем может подтвердить справка о совместном проживании, выписка из домовой книги, да и просто лицевой счет.

В нашем случае на момент открытия наследства наследник был несовершеннолетним и жил вместе с наследодателем. Его законным представителем была мать мальчика, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и пользование жильем. Она же содержала квартиру и от наследства сына в законном порядке не отказывалась.

Апелляция же в своем решении заявила о “недоказанности принятия наследства путем фактического вступления в права” На что Верховный суд возразил – горсуд в нарушение закона доказательств этого утверждения не привел.

По мнению Верховного суда, ребенок принял наследство и стал собственником спорного имущества с момента открытия наследства.

А получение несовершеннолетним свидетельства о праве на наследство является его правом, а не обязанностью – так сказано в постановлении пленума по делам о наследстве.

Мальчик как собственник доли в квартире там жил, его мать оплачивала расходы на ее содержание. Наследница, оформившая квартиру на себя, настаивала на том, что срок исковой давности несовершеннолетним наследником пропущен.

Верховный суд разъяснил порядок продажи микродоли дома и сада

На это Верховный суд возразил – по Гражданскому кодексу (статьи 196 и 200) общий срок исковой давности – три года со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Но исковая давность не распространяется на требования, перечисленные в статье 208 Гражданского кодекса, где речь идет о нарушении прав.

Пленум Верховного суда по делам о наследстве сказал, что срок давности не распространяется на иски, в которых оспаривается зарегистрированное право. Тут срок начинается с момента, когда гражданин узнал (или должен был узнать) о записи в ЕГРП.

При этом Верховный суд подчеркнул – сама запись в ЕГРП о праве или об обременении прав не означает, что с этого момента человек узнал о нарушении его прав.

В статье 208 Гражданского кодекса сказано, что если нарушение прав гражданина путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением его владения имуществом, а только оспаривается зарегистрированное право, то сроков давности нет.

Верховный суд сказал, что если человек считает себя собственником и владеет имуществом, а оно зарегистрировано на другого, то он вправе пойти в суд с иском о признании за ним прав собственности. И такой иск надо удовлетворить, если гражданин докажет, что у него подобные права есть.

В нашем случае мальчик фактически принял наследство, потому как в этой квартире жил. Поэтому суд должен был рассматривать иск его матери как требование об устранении нарушений прав ребенка. А на такие права исковая давность не распространяется.

Поэтому райсуд был прав, а апелляция должна свой вердикт пересмотреть.

Источник: https://rg.ru/2016/11/01/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-prinimat-nasledstvo-bez-notariusa.html

Вс рф разъяснил, когда срок принятия наследства не будет пропущенным

Правомерно ли принятие наследства по факту, если было три завещания?

Важное пояснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор наследницы с городскими чиновниками.

Дочка пошла в суд и просила признать ее наследницей квартиры умерших родителей. Решать проблему через суд ей пришлось потому, что гражданка пропустила положенный по закону шестимесячный срок для принятия наследства. Итог такого опоздания – нотариус отказался оформить ей квартиру отца и матери “в порядке наследования”.

Этот спор начался с обращения гражданки в районный суд с иском к департаменту городского имущества. В иске была просьба “об установлении факта принятия наследства” после смерти отца и точно такой же факт принятия наследства, но после смерти матери. В суде истица рассказала, что является наследницей по закону после своих родителей. Других претендентов на наследство – нет.

ВС РФ: Как признать недействительным завещание

Истица в суде так объяснила ситуацию с пропуском – она инвалид и не могла своевременно прийти к нотариусу. Срок, по ее мнению, пропущен по уважительной причине – из-за тяжелой болезни. Кроме этого гражданка заявила, что наследство она фактически приняла, как после смерти отца, так и после смерти матери.

Ведь она сама живет в этой квартире и оплачивает все коммунальные услуги. Районный суд гражданку выслушал и в иске ей отказал. Апелляция – городской суд – с таким решением согласилась. Пришлось несостоявшейся наследнице дойти до Верховного суда РФ.

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, нарушения норм материального и процессуального права допустили оба суда – как районный, так и городской.

https://www.youtube.com/watch?v=JemtHmIyWwY

Вот что увидел в материалах дела высокий суд. Родители нашей истицы получили спорную квартиру в собственность в 1993 году. Точнее – они были сособственниками квартиры без определения долей. Оба были в этой квартире прописаны и прожили в ней до конца своих дней. Наследниками по закону после смерти отца стали его жена и дочь, а единственной наследницей после смерти матери – дочь.

Она и пришла к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но только в январе 2016 года. Постановлением нотариуса ей в выдаче свидетельства о праве на наследство было отказано “в связи с пропуском шестимесячного срока” после смерти отца. Отказ был мотивирован еще и тем, что гражданка “не предоставила документы, подтверждающие фактическое принятие наследства после смерти матери”.

Точно установлено, что после смерти матери дочь к нотариусу не обращалась. В деле есть документ, что оплата коммунальных услуг за спорную квартиру всегда производилась аккуратно и долгов по ЖКХ нет. Пока была жива мать, платила она. После ее смерти – платила дочь.

Если наследник вступил во владение доставшимся ему имуществом, то считается, что он принял наследство

Районный суд решил дело так: родители были собственниками квартиры и при жизни их доли не были определены. Истица по этому поводу ничего не заявляла.

Факт принятия женой наследства после смерти мужа “не установлен”, права обладания дочери долей отца в три четверти квартиры также “не установлен”.

Из всего перечисленного райсуд делает витиеватый вывод: “требования в заявленном объеме при отсутствии других требований в отношении спорного недвижимого имущества не подлежат удовлетворению”. Апелляция с правовым обоснованием отказа согласилась, а Верховный суд – нет.

Разъяснения Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В его статье 1151 сказано, что имущество умершего считается выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Или наследники есть, но они не имеют права наследовать, или отстранены от наследования, или никто из наследников наследства не принял.

ВС РФ разъяснил, кого можно считать недостойным наследником

В следующей статье того же кодекса – 1152-й – говорится, что для приобретения наследства наследник должен его принять. А в статье 1153 записано следующее: “Пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он “совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства”.

Например, если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, если принял меры по его сохранению, защите имущества “от посягательств или притязаний третьих лиц”, если производил за свой счет расходы на содержание имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или “получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства”.

Наша истица попросила суд установить факт принятия ею наследства после смерти отца и такой же факт принятия после смерти матери. На это райсуд ответил – факт такой не установлен, так как доля в общем владении матери не выделена, поэтому в иске отказано. Но ведь доли в квартире и при жизни родителей не были выделены.

Верховный суд подчеркнул – это неправильный вывод, ведь законом не предусмотрено признание права собственности на имущество за умершим гражданином. Поэтому все решения по этому делу Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений.

Источник: https://rg.ru/2018/08/20/vs-rf-raziasnil-kogda-srok-priniatiia-nasledstva-ne-budet-propushchennym.html

Юр-решение
Добавить комментарий